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圖解民法典擔保制度解釋,金融機構必須學(xué)會(huì )的八個(gè)要點(diǎn)

大隊長(cháng)金融 大隊長(cháng)金融
2021-01-29 16:45 7849 0 0
詳解八大擔保制度重大變化

作者:楊培明

來(lái)源:大隊長(cháng)金融(ID:captain_financial)


一、  比《九民紀要》更嚴格的對外擔保審查制度

二、 只看公告, “沒(méi)有例外”的上市公司對外擔保審查制度

三、  從“連帶”到“一般”, 擔保合同無(wú)效后擔保人賠償責任的縮限

四、不能清償部分如何確定, 一般保證責任的再明確

五、 別錯過(guò), 保證期間、訴訟時(shí)效的計算規則

六、抵押物轉讓, 禁止或限制抵押物轉讓的約定也得登記

七、  動(dòng)產(chǎn)抵押究竟有多容易“作廢”

八、  實(shí)現擔保物權特別程序, 能突破仲裁條款嗎?

2021年1月1日, 《中華人民共和國民法典》(“《民法典》”)和《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民法典〉有關(guān)擔保制度的解釋》(“《擔保制度解釋》”)正式施行,至此民法典后全新的擔保制度全面上線(xiàn)。無(wú)論融資業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)或是投行業(yè)務(wù),擔保都是金融機構在開(kāi)展業(yè)務(wù)中最常遇見(jiàn)、也最為重要的法律問(wèn)題之一。

縱觀(guān)《民法典》的內容,與擔保相關(guān)的內容總計七個(gè)章節(物權第四分編擔保物權第十六至十九章,合同第二分編第十三章、第十五章和第十六章), 合計132條規定, 《擔保制度解釋》總計七十一條規定, 所涉內容繁多, 短短一篇文章自然難盡全功, 因此僅以本文分享若干較之舊擔保制度, 對業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生重要影響的變化,未盡之處將在此后的文章與諸位另行討論。


根據最高院的統計,2006年至2015年全國法院審結的455件公司未經(jīng)法定程序對外擔保的商事案件,其中認定擔保合同有效的判決占49.8%; 而認定擔保合同無(wú)效的判決占50.2%, 該等混亂的狀態(tài)在最高院于2019年11月8日頒布《全國法院民商事審判工作會(huì )議紀要》(“《九民紀要》”)后基本告一段落,《九民紀要》明確了接受對外擔保的債權人需要審查公司內部決議的基本原則。


雖然《九民紀要》頒布不足兩年, 但《擔保制度解釋》在《九民紀要》的基礎上又作出了不小的修改, 對債權人審查對外擔保又提出了更高的要求:


根據《九民紀要》第17條的規定,人民法院應當根據《合同法》第50條關(guān)于法定代表人越權代表的規定,區分訂立合同時(shí)債權人是否善意分別認定合同效力: 債權人善意的,合同有效;反之,合同無(wú)效。 

根據《擔保制度解釋》第7條的規定,相對人善意的,擔保合同發(fā)生效力;相對人非善意的,擔保合同對公司不發(fā)生效力。

從合同無(wú)效到不發(fā)生效力, 最高院在《九民紀要》和《擔保制度解釋》中作出的轉變, 需要回歸其采用代表權限制說(shuō)認定《公司法》第16條的性質(zhì)進(jìn)行理解。在最高院將違反《公司法》第16條的行為界定為“越權代表”, 而非違反“效力性規定”的情況下, 考慮到《合同法》第50條已經(jīng)被《民法典》第504條取代, 那么未經(jīng)決議的對外擔保所導致的后果也不再是“無(wú)效”而是“對公司不發(fā)生效力”。

當然,無(wú)論是合同無(wú)效,或是不發(fā)生效力,由于《擔保制度解釋》第七條明確規定,相對人非善意的,擔保合同對公司不發(fā)生效力;相對人請求公司承擔賠償責任的,參照適用本解釋第十七條的相關(guān)規定;而第十七條為擔保合同無(wú)效的賠償責任承擔,因此該等改動(dòng)對于作為擔保人的公司承擔賠償責任的范圍并未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的影響。

根據《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民法典>時(shí)間效力的若干規定》第三條的規定, 民法典施行前的法律事實(shí)引起的民事糾紛案件,當時(shí)的法律、司法解釋沒(méi)有規定而民法典有規定的,可以適用民法典的規定,但是明顯減損當事人合法權益、增加當事人法定義務(wù)或者背離當事人合理預期的除外。鑒于未經(jīng)決議的對外擔保的效力問(wèn)題在此前的司法解釋中并未作出明確規定,但《公司法》第16條就對外擔保需要公司決議的規定早已有之,因此不排除在《民法典》之前的對外擔保也需要適用《擔保制度解釋》關(guān)于對外擔保審查的規定的可能性,換言之即便是《民法典》前的對外擔保行為,仍然有可能因為《擔保制度解釋》而被認定為不發(fā)生效力。

既然如此, 那些年沒(méi)來(lái)得及看公司決議的對外擔保該怎么辦呢? 唯一留給債權人的“出路”似乎就是主張存在無(wú)須決議的例外情形, 對此問(wèn)題《九民紀要》第19條規定了四種例外情形, 但《擔保制度解釋》第8條卻縮限為三種。

其一,《擔保制度解釋》將“直接或間接控制”明確限制為“全資子公司”,大大縮小了適用范圍;

其二,公司與主債務(wù)人之間存在相互擔保等商業(yè)合作關(guān)系不再是無(wú)須內部決議的例外情形。

綜上,我們不難發(fā)現《擔保制度解釋》貫徹了《九民紀要》所確立的關(guān)聯(lián)擔保必須審查股東(大)會(huì )決議,非關(guān)聯(lián)擔保必須審查董事會(huì )決議或股東(大)會(huì )決議的對外擔保審查制度,但進(jìn)一步縮限了無(wú)須內部決議的例外情形。

如果你以為上文的對外擔保審查制度已經(jīng)很?chē)栏窳?那么《擔保制度解釋》對上市公司對外擔保審查制度所作的規定,肯定不會(huì )讓您“失望”,因為較之普通公司,《擔保制度解釋》對上市公司的要求自然更為嚴格:

簡(jiǎn)而言之,《擔保制度解釋》第9條延續了《九民紀要》第22條的規定,明確了上市公司對外擔??垂娴幕驹瓌t,即無(wú)論是董事會(huì )決議或股東大會(huì )決議,找不到擔保所對應的決議,那么擔保就不對上市公司發(fā)生效力。

當然更讓上市公司頭痛的情形可能在于《擔保制度解釋》第8條第2款規定,上市公司對外提供擔保,不適用前款第二項、第三項的規定,也就是說(shuō)適用于上市公司的,無(wú)須內部決議的對外擔保只有“金融機構開(kāi)立保函或者擔保公司提供擔?!?。

顯然,我們日常業(yè)務(wù)中所接受的上市公司擔保,都不適用例外情形,想用例外情形去論證上市公司對外擔保的效力在《擔保制度解釋》項下已經(jīng)幾乎不可能。

更嚴格的是,《擔保制度解釋》第9條第3款還規定,相對人與上市公司已公開(kāi)披露的控股子公司訂立的擔保合同,或者相對人與股票在國務(wù)院批準的其他全國性證券交易場(chǎng)所交易的公司訂立的擔保合同,適用前兩款規定。

也就是說(shuō)除了在深交所、上交所上市的上市公司外, 上市公司公開(kāi)披露的控股子公司和在國務(wù)院批準的其他全國性證券交易場(chǎng)所交易的公司(也就是我們常說(shuō)的非上市公眾公司,典型就是新三板公司), 也需要適用上述“只看公告、不看公章”的對外擔保審查制度。

那么, 上市公司公開(kāi)披露的控股子公司和國務(wù)院批準的其他全國證券場(chǎng)所交易的公司是否還適用《擔保制度解釋》第8條第2項和第3項規定的“例外情形”呢?

從體系解釋來(lái)說(shuō),《擔保制度解釋》第8條第2款所規定的“上市公司對外擔保,不適用前款第二項、第三項的規定”中的“上市公司”并不包括“上市公司公開(kāi)披露的控股子公司和國務(wù)院批準的其他全國證券場(chǎng)所交易的公司”,也就是說(shuō)對于上述兩類(lèi)公司,仍然可以適用全部的司法解釋規定的例外情形。

但是從立法目的來(lái)看,對于具有公眾性的公司提出更高的要求, 保護小股東尤其是公眾股東的利益顯然是對外擔保審查制度的本意,因此也不能排除上述兩類(lèi)公司也無(wú)法適用《擔保制度解釋》第8條第2項和第3項規定的“例外情形”的可能性??偠灾?一句話(huà):從嚴審查,最高院案例出來(lái)前,別撞“槍口”。

綜上,在普通公司對外擔保審查制度的基礎上,《擔保制度解釋》對上市公司提出了更高的要求,不但要求以公告為準,還幾乎排除了所有無(wú)須決議的例外情形。

既然對外擔保審查越來(lái)越嚴,不禁有人要問(wèn)那如果擔保合同無(wú)效了或者不對擔保人發(fā)生效力,債權人該怎么辦呢?《擔保制度解釋》第17條就回答了這個(gè)問(wèn)題。相較《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國擔保法>若干問(wèn)題的解釋》(“《舊擔保司法解釋》”)第7條和第8條的規定,《擔保制度解釋》第17條作出了細微、但卻重大的修改。

說(shuō)細微, 因為《擔保制度解釋》和《舊擔保司法解釋》對擔保無(wú)效后的賠償責任所作規定, 尤其是區分的各種情況基本一致, 唯一的改動(dòng)僅在主合同有效、擔保人有過(guò)錯而債權人無(wú)過(guò)錯的。

說(shuō)重大,因為如果我們結合《擔保制度解釋》第25條的規定,就會(huì )發(fā)現 “對債務(wù)人不能清償的部分”的表述屬于典型的“一般保證”。換言之,主合同有效的情況下,如果債權人無(wú)過(guò)錯,那么有過(guò)錯的擔保人需要承擔的賠償責任從“連帶賠償責任”變?yōu)轭?lèi)似于“一般保證”的僅“對債務(wù)人不能清償的部分”進(jìn)行賠償。

而一般保證或連帶保證最核心的區別便在于,一般保證人享有先訴抗辯權,債權人不能在不起訴債務(wù)人的情況下單獨起訴一般保證人(這個(gè)問(wèn)題后文會(huì )詳細分析,此處不再贅述), 而連帶保證人債權人則不享有先訴抗辯權,因此債權人可以選擇在不起訴債務(wù)人的情況下,單獨起訴連帶保證人。

因此,雖然《擔保制度解釋》第17條對《舊擔保司法解釋》的修改不大,但影響卻很重大,至此在各種情況下,擔保人的賠償責任計算基準都將變?yōu)椤皩鶆?wù)人不能清償的部分”,即未來(lái)向擔保人主張擔保無(wú)效賠償責任均須參考一般保證的程序。而之所以會(huì )有這樣重大修改的原因,最高院的劉貴祥專(zhuān)委已經(jīng)道破天機,“相較于《擔保法》,《民法典》的立法取向發(fā)生了變化,從保護債權人變成了平衡債權人和擔保人的利益?!憋@然,從“連帶保證”變成“一般保證”,是有利于保護擔保人的利益的。

說(shuō)實(shí)話(huà),相較于連帶保證,一般保證并不常見(jiàn)。但考慮到《民法典》第六百八十六條明確規定,當事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照一般保證承擔保證責任,加之《擔保制度解釋》第25條和《擔保制度解釋》第17條都進(jìn)一步拓展了可能適用或參考適用一般保證的可能性,因此我們也在此處就一般保證的問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要的解讀。

或許是知道較之連帶保證, 大家對于一般保證不甚了解, 最高院在《擔保制度解釋》中對一般保證人的先訴抗辯權, 尤其是“債務(wù)人不能清償部分”如何確定進(jìn)行了全面的細化, 包括:


根據《擔保制度解釋》第26條的規定, 債權人未就主合同糾紛提起訴訟或者申請仲裁,僅起訴一般保證人的,人民法院應當駁回起訴, 該等規定保護了一般保證人的先訴抗辯權。

但是, 為了保護債權人的利益, 也為了避免起訴債務(wù)人后, 債權人需要再行起訴一般保證人所造成的司法資源浪費, 《擔保制度解釋》第26條還規定, 一般保證中,債權人一并起訴債務(wù)人和保證人的,人民法院可以受理。也就是說(shuō), 并非只能分別起訴債務(wù)人和一般保證人, 而不是不能只起訴一般保證人。

雖然最高院允許同時(shí)起訴債務(wù)人和一般保證人,但并非最高院不再保護先訴抗辯權,相反地最高院在《擔保制度解釋》第26條進(jìn)一步明確,除非存在民法典第六百八十七條第二款但書(shū)規定的情形外,否則應當在判決書(shū)主文中明確,保證人僅對債務(wù)人財產(chǎn)依法強制執行后仍不能履行的部分承擔保證責任。也就是說(shuō),雖然最高院在程序上賦予了債權人便利,但在實(shí)體層面仍然保護一般保證人的先訴抗辯權,并且除例外情形外,只有通過(guò)強制執行程序才能確定債務(wù)人不能清償部分的金額。

那么, 在“漫長(cháng)”的強制執行程序中究竟什么時(shí)候才能確定“不能履行的部分”呢? 《擔保制度解釋》并沒(méi)有直接回答這個(gè)問(wèn)題, 但從《擔保制度解釋》第28條對一般保證訴訟時(shí)效的規定中, 我們似乎可以作出推論, 即人民法院作出終結本次執行程序裁定,或者依照民事訴訟法第二百五十七條第三項、第五項的規定作出終結執行裁定時(shí); 或人民法院自收到申請執行書(shū)之日起一年內未作出前項裁定時(shí), 債權人尚未得到清償的部分即一般保證人的責任范圍。

根據《擔保制度解釋》第26條的規定,債權人未對債務(wù)人的財產(chǎn)申請保全,或者保全的債務(wù)人的財產(chǎn)足以清償債務(wù),債權人申請對一般保證人的財產(chǎn)進(jìn)行保全的,人民法院不予準許,也就是說(shuō)非但不允許單獨起訴一般保證人,也不可以單獨對一般保證人的財產(chǎn)申請保全。

更令人頭疼的是,“保全的債務(wù)人的財產(chǎn)足以清償債務(wù),債權人申請對一般保證人的財產(chǎn)進(jìn)行保全的,人民法院不予準許”,那么債務(wù)人的財產(chǎn)足以清償債務(wù)怎么認定呢?最高院沒(méi)有明說(shuō),但比較大的可能是參照執行規定相關(guān)的司法解釋中認定超額保全的方法進(jìn)行認定。

當然,從邏輯上來(lái)說(shuō),保全債務(wù)人和一般保證人的財產(chǎn)價(jià)值之和不應當超過(guò)案件標的金額是財產(chǎn)保全應有之意,否則就會(huì )超額保全。但該等規定明確后,如何既要保全一般保證人財產(chǎn),又要分配好額度想必會(huì )成為債權回收的新難題。

那么,究竟有哪些例外情形可以只起訴一般保證人,不用苦苦等到強制執行債務(wù)人后,可以只保全一般保證人呢?《民法典》第687條第2款就“先訴抗辯權”的例外情形作出了規定, 包括(一)債務(wù)人下落不明,且無(wú)財產(chǎn)可供執行;(二)人民法院已經(jīng)受理債務(wù)人破產(chǎn)案件;(三)債權人有證據證明債務(wù)人的財產(chǎn)不足以履行全部債務(wù)或者喪失履行債務(wù)能力;(四)保證人書(shū)面表示放棄本款規定的權利。

雖然《民法典》第687條第2款規定了四種例外情形, 但《民法典》的這些規定實(shí)際參考了《破產(chǎn)法》和執行相關(guān)的規定, 總而言之就是要證明債務(wù)人已經(jīng)無(wú)法清償債務(wù), 才能夠對抗一般保證人的先訴抗辯權。

總的來(lái)說(shuō), 《擔保制度解釋》既在程序上為債權人提供了便利, 節省了債權人的訴訟成本, 也保護了一般保證人的先訴抗辯權, 但較之“簡(jiǎn)單粗暴”同時(shí)起訴債務(wù)人和保證人的連帶保證, 一般保證的規則更為復雜, 債權回收周期也明顯更長(cháng), 因此連帶保證仍然對債權人而言是更好的選擇。所以, 無(wú)論如何大家都必須好好學(xué)習《擔保制度解釋》第二十五條的規定, 不能履行債務(wù)(一般保證)和不履行債務(wù)(連帶保證), 一字之差, 云泥之別。

如果經(jīng)常處理債權回收工作,你就會(huì )發(fā)現向債務(wù)人、保證人發(fā)函主張權利,不錯過(guò)保證期間和訴訟時(shí)效,也是工作的一部分,因此保證期限、訴訟時(shí)效的計算作為實(shí)現債權的前提,重要性不言而喻??紤]到相關(guān)規定比較繁瑣,我們特別以時(shí)間軸的方式為大家展現了一般保證和連帶保證責任的保證期間和訴訟時(shí)效計算規則。

 

總體來(lái)說(shuō),有三點(diǎn)需要特別注意:

其一,根據《擔保制度解釋》第31條的規定,一般保證債權人對債務(wù)人提起訴訟/仲裁又撤回的,等于未主張,必須重新再行提起訴訟/仲裁,但連帶保證債權人只要曾經(jīng)對保證人提起訴訟/仲裁,且訴狀/仲裁申請書(shū)送達保證人,即便撤回也視為在保證期間內主張了權利;

其二,既然《民法典》第687條第2款規定了一般保證人喪失先訴抗辯權的情況,債權人可以直接起訴一般保證人,那么債權人自知道或應當知道存在《民法典》第687條第2款時(shí),也要開(kāi)始計算訴訟時(shí)效。

其三,根據《擔保制度解釋》第29條的規定,同一債務(wù)有兩個(gè)以上保證人,需要向其分別主張權利,向其中一個(gè)保證人主張權利,不當然及于其他保證人。

雖然保證期間和訴訟時(shí)效的計算不復雜,但考慮到一旦錯過(guò)就難以挽回,還是希望大家不要“拖延癥”,早日采取法律措施,以免后患。

允許抵押物轉讓是《民法典》第406條對擔保制度作出的重大修改。根據該等規定,抵押期間,抵押人可以轉讓抵押財產(chǎn)。當事人另有約定的,按照其約定。抵押財產(chǎn)轉讓的,抵押權不受影響。

如果抵押權人不希望抵押人轉讓抵押財產(chǎn)該怎么辦呢?從《民法典》第406條的規定來(lái)看,就是要通過(guò)約定來(lái)禁止或限制抵押物轉讓。那么,具體該怎么操作呢?從《擔保制度解釋》第34條的規定來(lái)看,該等禁止或限制抵押物轉讓的約定還得在辦理抵押登記時(shí)一并辦理登記。

不難發(fā)現,《擔保制度解釋》第43條貫徹了“未經(jīng)登記不得對抗善意第三人”的基本原則,即如果禁止或限制抵押物轉讓的約定未辦理登記,那么除非受讓人明知存在該等約定,也就是非善意第三人,否則只要抵押物交付/辦理轉讓登記,轉讓抵押物的合同有效,且發(fā)生轉讓的物權效力。如果禁止或限制抵押物轉讓的約定辦理了登記,即便該等抵押物已經(jīng)交付/辦理轉讓登記,那么轉讓抵押物的合同雖然有效,但不發(fā)生轉讓的物權效力。

除上述法條本身傳遞的信息外,在《擔保制度解釋》第43條背后還有一些值得注意的問(wèn)題:

其一,禁止或限制抵押物轉讓的約定如何辦理登記,僅在提供給登記機關(guān)的抵押合同中記載禁止或限制抵押物轉讓的約定是否符合《擔保制度解釋》第43條的登記要求?

這個(gè)問(wèn)題恐怕有待相關(guān)登記機關(guān)回答,因為我們理解該等登記應該是能夠在查閱抵押登記時(shí)直接注意到的,如果僅僅只是記載在抵押合同中,即便抵押合同留存在登記機關(guān),恐怕也難以符合《擔保制度解釋》第34條的登記要求。

其二,從抵押物受讓人的角度,考慮到金融機構的特殊身份,其注意義務(wù)高于一般的市場(chǎng)主體,特別是金融機構作為產(chǎn)品管理人受讓抵押物時(shí),從勤勉盡責的角度都必須核查該等抵押物是否登記了禁止或限制轉讓的約定。

其三,如果你的抵押物是動(dòng)產(chǎn),請務(wù)必辦理抵押登記,不然更不可能登記禁止或限制轉讓的約定(當然更主要的原因我們會(huì )在下文與大家分享)。

總體而言,抵押物轉讓作為《民法典》所確定的全新制度,給抵押人和抵押權人多了一個(gè)選擇,但也對受讓人在買(mǎi)受抵押物時(shí)提出了更高的盡調要求。

根據《民法典》第403條的規定,以動(dòng)產(chǎn)抵押的,抵押權自抵押合同生效時(shí)設立;未經(jīng)登記,不得對抗善意第三人。該等規定看似讓動(dòng)產(chǎn)抵押更為容易設立,但如果看了《擔保制度解釋》第54條,可能就不會(huì )有這樣的想法了,因為未經(jīng)登記的動(dòng)產(chǎn)抵押太容易“作廢”了。

根據《擔保制度解釋》第54條的規定,未經(jīng)登記的動(dòng)產(chǎn)抵押無(wú)法對抗的善意第三人包括四類(lèi),占有抵押財產(chǎn)的受讓人、租賃并占有抵押財產(chǎn)的承租人、采取財產(chǎn)保全措施的其他債權人和抵押人破產(chǎn)后的廣大債權人。

如果說(shuō)對抵押財產(chǎn)的監管可以避免抵押人擅自將抵押財產(chǎn)轉讓、租賃給第三人,那么既然你已經(jīng)監管該等抵押財產(chǎn)了,那么不如考慮通過(guò)《擔保制度解釋》第55條設立動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押。否則即便有能力監管,不讓動(dòng)產(chǎn)轉移占有,也無(wú)法阻止其他債權人采取保全措施,更無(wú)法阻止抵押人進(jìn)入破產(chǎn)程序。千言萬(wàn)語(yǔ)匯成一句:

動(dòng)產(chǎn)抵押還是得辦登記。

更需要注意的是,也不是辦了抵押登記,就萬(wàn)事大吉了。即便辦理了動(dòng)產(chǎn)抵押登記,還要考慮《民法典》第404條的規定,即以動(dòng)產(chǎn)抵押的,不得對抗正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中已經(jīng)支付合理價(jià)款并取得抵押財產(chǎn)的買(mǎi)受人。當然,《擔保制度解釋》第56條也對《民法典》第404條的適用進(jìn)行了限制:

正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),是指出賣(mài)人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)屬于其營(yíng)業(yè)執照明確記載的經(jīng)營(yíng)范圍,且出賣(mài)人持續銷(xiāo)售同類(lèi)商品;

五種不適用的例外情形, 包括購買(mǎi)商品數量明顯超過(guò)一般買(mǎi)受人、購買(mǎi)出賣(mài)人的生產(chǎn)設備、訂立買(mǎi)賣(mài)合同的目的在于擔保出賣(mài)人或第三人履行債務(wù)(讓與擔保)、買(mǎi)受人與出賣(mài)人存在直接或間接控制關(guān)系(關(guān)聯(lián)交易)、和買(mǎi)受人應當查詢(xún)抵押登記而未查詢(xún)的其他情形,總而言之就是為了避免抵押人(出賣(mài)人)和買(mǎi)受人惡意地通過(guò)買(mǎi)賣(mài)抵押財產(chǎn)規避債權人享有的動(dòng)產(chǎn)抵押權。

所以,如果擔保物是抵押人日常經(jīng)營(yíng)范圍內的商品,那么即便辦理了登記,仍然有可能因為正常的買(mǎi)賣(mài)交易而喪失該等抵押物。如果綜合考慮上述因素,在不考慮抵押人破產(chǎn)的情況下,我們可以給出的建議是:

只有辦理抵押登記的抵押人生產(chǎn)設備,是風(fēng)險相對較小的動(dòng)產(chǎn)抵押。如果非要以擔保人的商品進(jìn)行增信,請直接接受動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押。

根據《擔保制度解釋》第21條的規定,主合同或擔保合同約定了仲裁條款的,人民法院對約定仲裁條款的合同當事人之間的糾紛無(wú)管轄權,也就是說(shuō) “從隨主走”根據主合同管轄確定擔保合同管轄的原則只適用于主合同與擔保合同均為訴訟管轄的情況下,如果只有擔保合同約定了仲裁管轄,或者主合同與擔保合同約定了不同的仲裁機構,那么就無(wú)法在一個(gè)程序同時(shí)起訴主債務(wù)人,并對擔保人主張擔保物權,而針對擔保人的程序只能是仲裁。

但是,《擔保制度解釋》第45條似乎為債權人開(kāi)辟了一種新的可能性,在實(shí)現擔保物權特別程序中,如果擔保合同約定了仲裁條款,法院也非必然駁回實(shí)現擔保物權的申請。

 

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),即便擔保合同約定了仲裁條款,如果對擔保物權沒(méi)有實(shí)質(zhì)性爭議或部分沒(méi)有實(shí)質(zhì)性爭議,那么法院仍然可以拍賣(mài)、變賣(mài)抵押財產(chǎn)或無(wú)爭議部分的抵押財產(chǎn),反之則需要駁回全部/部分申請并告知擔保物權人申請仲裁。

該等規定看似簡(jiǎn)單,但所謂“無(wú)實(shí)質(zhì)爭議”的標準究竟為何仍然存在很大變數。由于實(shí)現擔保物權特別程序審限較短,在現有司法實(shí)踐中,擔保人只要稍有異議,法院往往要求擔保物權人撤回申請或駁回申請轉入普通訴訟程序。如果依然秉持該等處理方式,那么《擔保制度解釋》第45條中規定的,擔保合同約定仲裁條款時(shí),可以通過(guò)特別程序實(shí)現擔保物權的情況可能并不會(huì )很常見(jiàn)。

相反地,《擔保制度解釋》第45條中所規定的可以就無(wú)爭議部分拍賣(mài)、變賣(mài)似乎更有價(jià)值,因為在擔保物可分割的情況下,如果擔保人僅僅只是質(zhì)疑擔保物數量,那么法院就可以就無(wú)爭議的數量先行進(jìn)行拍賣(mài)、變賣(mài),例如我們在處理可交換公司債券糾紛時(shí),發(fā)行人對于質(zhì)押股票數量提出異議時(shí)。

綜上,考慮到債務(wù)人、擔保人往往不會(huì )乖乖就范配合債權人實(shí)現擔保物權,因此想要真的通過(guò)實(shí)現擔保物權特別程序“突破”仲裁條款可能性不大,但在債務(wù)人、擔保人“耍賴(lài)”時(shí),向法院主張先行處置無(wú)爭議部分不失為可以選擇的方案。

在解讀《民法典》擔保篇的相關(guān)規定時(shí), 最高人民法院的劉貴祥專(zhuān)委一針見(jiàn)血地指出, “與《擔保法》相比, 民法典在立法傾向上已發(fā)生了變化, 即已經(jīng)由注重對債權人的保護向平衡債權人和擔保人的利益轉變”, 相應地作為金融機構只有更了解《民法典》和《擔保制度解釋》的規定,才能更有效保障作為債權人的合法權益,否則無(wú)論是擔保不發(fā)生效力,還是無(wú)法對抗第三人,或是擔保物滅失,對于金融機構而言總難免有所損失,更有可能引發(fā)經(jīng)辦人員的個(gè)人責任,希望本文能夠對大家學(xué)習新?lián)V贫扔兴鶐椭?于愿足矣。

注:文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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本文由“大隊長(cháng)金融”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 圖解民法典擔保制度解釋,金融機構必須學(xué)會(huì )的八個(gè)要點(diǎn)

大隊長(cháng)金融

大隊長(cháng)金融,讀懂金融監管。微信號: captain_financial

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    蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專(zhuān)欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業(yè)破產(chǎn)與重組專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì )破產(chǎn)法研究會(huì )理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì )個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng),深圳律師協(xié)會(huì )破產(chǎn)清算專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專(zhuān)家庫成員。長(cháng)期專(zhuān)注于商事法律風(fēng)險防范、商事?tīng)幾h解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話(huà):18566691717

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    劉韜

    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會(huì )計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng )正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金設立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書(shū)、交易結構設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機構債權債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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